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從侯某案看-《勞動教養(yǎng)問題的決定》修改的必要性論文

時間:2023-05-01 05:20:13 法學論文 我要投稿
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從侯某案看-《關于勞動教養(yǎng)問題的決定》修改的必要性論文

如果讓人們必須從嚴重違法和輕微犯罪兩個里面選擇一個的話,很多人可能會選擇嚴重違法,因為它畢竟不屬于犯罪。但是由于我國某些行政法規(guī)的滯后,迫使一些“懂法”的人寧可選擇犯罪,以求得到刑事處罰。下面這個

從侯某案看-《關于勞動教養(yǎng)問題的決定》修改的必要性論文

真實的案例正好為此提供了佐證。

  2000年4月18日,蘭州市臨夏縣農民訾某(時年20歲)、代某(時年22歲)、侯某(時年17歲)和另一姓侯的人(年齡不詳)都在呼和浩特市一個飯館打工。4月18日晚上,訾某把三個同鄉(xiāng)叫到一起說,他以前曾在一個姓陳的開的飯館里打工,這

個人欠他700多元工錢不給,咱們去他家偷點東西。三個同鄉(xiāng)當即表示同意。于是四人來到陳某家,入室盜竊虹美18英寸彩色電視機一臺、廈新超級VCD一臺,價值人民幣1278元。

  次日,公安機關即偵破此案,除另一姓侯者外,其余三人都被帶入了警局,隨即被刑事拘留。

  2001年3月16日,公安機關將侯某三人共同盜竊案移送檢察機關審查起訴。3月28日,檢察機關以三名被告人涉嫌盜竊罪向法院提出公訴。4月13日,法院經過審查認為,《最高人民法院關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條第(二)項規(guī)定:“盜竊公私財物雖已達到‘數額較大’的起點,但情節(jié)輕微,并具有下列情形之一的,可不作為犯罪處理:1.已滿16周歲不滿18周歲的未成年人作案的……”因侯某作案時不滿18周歲,建議檢察機關撤銷對侯某的起訴。當日檢察機關撤回起訴,將侯某移交公安機關,建議作其他處理。

  4月20日,檢察機關將另兩名被告人重新向法院提起公訴。法院于當日開庭,并作出以下判決:被告人訾某、代某犯盜竊罪,判處拘役六個月,并處罰金人民幣1000元,扣除先行羈押的期限,兩名犯罪人在宣判后十天就可以獲得自由。

  而法院認為不宜作犯罪處理的侯某又是如何處理的呢?

  2001年5月25日,呼和浩特市勞動教養(yǎng)管理委員會研究決定:對侯某勞動教養(yǎng)三年。勞教期間從2000年10月20日起至2003年10月19日止。也就是說,不構成犯罪的侯某還要等兩年半才能獲得自由。

  這個真實的案例,不能不引起我們的思考。為什么同一起案件,構成犯罪并在犯罪中起主要作用的人,其所受處罰實際上大大低于不構成犯罪且又是未成年人的侯某呢?究其根源,主要是國務院《關于勞動教養(yǎng)問題的決定》。這個行政法規(guī)自1957年8月1日頒布以來,至今已長達40多年,基本上沒有進行修改。1979年11月29日,全國人大常委會批準實施了國務院《關于勞動教養(yǎng)的補充規(guī)定》,這個補充規(guī)定進一步明確勞動教養(yǎng)的期限為一年至三年,必要時得延長一年。

  由于這個規(guī)定把勞教期最低定為一年,沒有和刑法相銜接,致使行政處罰高于一些輕罪的刑事處罰,更沒有體現對未成年人的保護。試想在上面的案例中,侯某的心理能平衡嗎?能從中真正受到教育嗎?

  綜上,筆者認為國務院的勞動教養(yǎng)決定的修改不僅具有必要性,而且具有迫切性。

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